Нотариус Москвы Агафонова Ирина Викторовна

Московская городская нотариальная палата

Нотариусы отмечают рост популярности брачных договоров

мая 11, 2011
http://www.pravo.ru/news/view/53709/

Устойчивый рост числа семей, заключающих брачные договоры, отмечает Нотариальная палата Ханты-МансийскогоБрачный договор автономного округа (Югра), сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

Если в 2009 году нотариусами ХМАО было удостоверено 373 договора между супругами, то в 2010 году их количество увеличилось до 377. Больше всего брачные контракты заключали жители Сургута (79), Нягани (65), Ханты-Мансийска (55).

«Брачный договор сегодня популярен среди тех, кто добился экономического успеха и уже „обжигался“ при выборе спутника жизни», – говорит президент Нотариальной палаты ХМАО Жанна Самойлова.

Как известно, в России, в отличие от западных стран, брачный договор регулирует только права и обязанности, связанные с имущественными взаимоотношениями супругов, такие как правовой режим уже имеющегося у них имущества, права и обязанности по взаимному содержанию, обязанности по распределению семейных расходов и т.д. Личные неимущественные отношения между супругами, их права в отношении детей (личные неимущественные права) предметом брачного договора являться не могут. Кроме того, не допускается включение в брачный договор и элементов завещательного распоряжения.

Невыдача судом исполнительного листа может стать основанием для восстановления пропущенного срока — решение ВАС

мая 11, 2011

http://www.pravo.ru/news/view/53737/

Обычное взыскание задолженности через суд обернулось рассмотрением дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда. КГУП «Примтеплоэнерго» попыталось взыскать 49 тысяч рублей с Министерства финансов в лице Управления Федерального Казначейства по Приморскому краю (А51-16656/2004) спустя шесть лет после принятия судом решения о законности такого требования. Высший Арбитражный Суд удовлетворил требование истца.

Арбитражный суд Приморского края, а затем апелляционный и кассационный суды приняли решение о взыскании 49 тыс. руб. с Минфина еще в 2005 году, но исполнено решение тогда не было. Суд исполнительного листа не выдал, кредитор соответствующего заявления не подавал.

Спустя пять лет, в апреле 2010 года, «Примтеплоэнерго» снова обратилось в Приморский арбитраж с заявлением о выдаче исполнительного листа, что и было сделано. Этот же суд восстановил срок предъявления бумаги к исполнению. Его поддержали следом апелляция и кассация. Минфину пришлось выплатить всю сумму задолженности, но позднее он подал заявление о пересмотре дела в надзорной инстанции, чтобы в случае удачного исхода вернуть деньги.

Загвоздка этого дела заключается в том, что по закону заявление о выдаче исполнительного листа, поданное за пределами трехлетнего срока его предъявления к исполнению, не может служить основанием для восстановления пропущенного срока, если нет уважительной причины задержки. «Примтеплоэнерго» же в течение пяти лет никаких действий для получения задолженности не предпринимало. Тройка судей ВАС (Ольга Козлова, Ирина Марамышкина, Марина Пронина) сочли поэтому, что дело должно быть пересмотрено в надзорной инстанции.

Президиум поддержал позицию судов всех трех инстанций и оставил заявление Минфина без удовлетворения. Уважительной причиной для продления срока предъявления документа к исполнению стала невыдача судом первой инстанции исполнительного листа. Мотивировочная часть решения ВАС станет известна позднее.

Автор: Мария Кунле

ВАС скорректировал порядок подачи документов в суды через «Мой арбитр»

мая 11, 2011

http://www.pravo.ru/story/view/53751/

Мой арбитор

На сайте Высшего Арбитражного Суда РФ опубликован новый временный порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном виде через систему «Мой арбитр». Он утвержден приказом ВАС 26 апреля и вступает в силу 25 июня этого года.

Новый временный порядок указывает, какие документы вправе направлять лица, участвующие в деле. Речь идет о заявлениях, ходатайствах и других документах. Заявления могут быть посвящены изменению основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказу от иска полностью или частично, заключению мирового соглашения, уточнению требований или возражений, а также другим вопросам. Также можно направлять ходатайства, заявляемые отдельно от искового заявления, отзыва на исковое заявление, встречного иска, заявления о вступлении в дело, ходатайства о приобщении к материалам дела новых и дополнительных доказательств. Упомянуты также документы, названные в определении об оставлении искового заявления без движения, на необходимость предоставления которых указано арбитражным судом, замечания на аудиозапись судебного заседания, протокол судебного заседания и протокол о совершении отдельного процессуального действия.

В новой редакции временного порядка нашло свое отражение решение проблемы отсутствия достаточного профессионализма и подготовки представителей сторон в надзорной инстанции. В соответствии с новым порядком, при обращении в надзор после загрузки всех необходимых файлов пользователь может воспользоваться «подсказкой» — заполняет форму для введения дополнительной информации, касающейся его заявления. В частности, он должен указать в отдельном поле нормы процессуального или материального права, нарушение или неправильное применение которых повлекло, по его мнению, существенное нарушение его прав и законных интересов.

Форма также содержит раздел об основаниях для пересмотра судебного акта в порядке надзора, в котором пользователю предлагается сделать выбор основания для его обращения — «нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами судами норм права» и «нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права».

Новый порядок также указывает, что сканировать загружаемые в систему документы можно как в черно-белом, так и сером цвете, а при направлении копии мирового соглашения, она загружается в текстовом формате Microsoft Word, OpenOffice.

Помимо этого, новый временный порядок также содержит приложение, посвященное причинам, по которым суды могут отказать в принятии документов в электронном виде.

Автор: Наталья Шиняева

Дмитрий Медведев провел совещания по развитию судебной системы и ОПК

мая 11, 2011
Российская газетаВладимир Кузьмин

Медведев Д.А.

Медведев Д.А.

Президент Дмитрий Медведев хочет придавать гласности факты непроцессуальных обращений в суд, что должно искоренить практику «телефонного права» в отечественной судебной системе. Его существование глава государства не отрицает.

Вчера президент провел совещание по вопросам судебной системы, на котором поднял вопрос о так называемых непроцессуальных обращениях в суд, когда председателей того или иного суда засыпают просьбами обеспечить объективное рассмотрение дела и взять его под личный контроль. С одной стороны, ничего в этом предосудительного нет, если бы не несколько «но».

«Все мы понимаем, что это нарушение не только этических, но и конституционных норм», — заметил глава государства. Во-первых, с подобными просьбами к суду может обращаться узкий круг людей, и чаще всего это чиновники. Во-вторых, это может трактоваться как неуважение к суду. «Наконец, это прямое нарушение принципа независимости суда и судей», — считает Медведев.

В российской действительности практика непроцессуальных обращений в суд, временами выливающаяся в «телефонное право», укоренилась еще и потому, что годами подобная переписка велась закрыто. Особенно это удобно для политиков, считает глава государства, для которых репутация — первейшая тема и одно из условий пребывания на своем месте. «Поэтому предлагаю обсудить вопрос придания гласности подобных обращений», — заявил Медведев.

При этом российский лидер сослался на опыт США, где не только фиксируются все непроцессуальные обращения в суд, но и зачастую перед началом рассмотрения дела судья оглашает, кто интересовался процессом.

Иностранный опыт глава государства готов перенять и в вопросе защиты детей от преступлений сексуального характера. Пока Следственный комитет подготовил целый пакет поправок в Уголовной кодекс в отношении лиц, совершивших такие преступления, Дмитрий Медведев предложил задуматься и об использовании химической кастрации педофилов с помощью инъекций, блокирующих гормоны.

«Государство в этом плане должно применять всю меру воздействия, сохранять повышенное внимание, а либеральный подход в этом вопросе неприемлем», — заявил президент. В то же время он оговорился — инъекция возможна только на добровольной основе.

— Я не предрешаю решение вопроса. Он требует тщательной дискуссии, но с учетом того, какие страшные преступления совершаются, окончательное решение я оставляю за собой, — подчеркнул Медведев, предложив обсудить и эту тему.

Вчера же глава государства решил разобраться с тем, как чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса умудрились провалить госпрограмму вооружений. В прошлом году, признал он, программа была провалена.

«Хочу сегодня от всех присутствующих услышать, почему это произошло? Кто за это наказан и как? — потребовал Медведев. — Недопустимо, когда решения принимаются, деньги выделяются, а продукция не поставлена».

В 2009 году в своем Послании Федеральному Собранию глава государства назвал конкретные задачи для ОПК. Армия и флот должны были получить 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомных подводных лодки, один корабль класса «Корвет», 11 космических аппаратов.

«Это не я сам придумывал, — заметил президент, зачитав перечень. — Это было согласовано со всеми присутствующими». Поэтому теперь он потребовал, чтобы правительство конкретно отчиталось за то, какие чиновники, в том числе в правительстве и в руководстве отрасли, и в каких должностях понесли наказание. «Вы все понимаете, что во времена оные половина присутствующих здесь уже занималась бы активным физическим трудом на свежем воздухе», — подчеркнул Медведев.

Гособоронзаказ очередного года тоже может оказаться под угрозой срыва. Хотя он был давно утвержден, размещение заказов до сих пор не закончено. «Минобороны до конца мая должно завершить размещение гособоронзаказа», — распорядился президент.

Кроме того, Дмитрий Медведев потребовал в ближайшее время принять новую федеральную целевую программу развития ОПК на 2011-2020 годы. Ее объем в четыре раза превышает предыдущую — сейчас государство готово вложить в отрасль около 20 триллионов рублей.

комментарий

Как рассказали «РГ» в одном из центров информационных и политических технологий, организация официальных запросов в суды давно стала своего рода бизнесом.

За определенную плату специальные посредники могут сделать так, что какое-нибудь высокопоставленное лицо направит в суд или следствие официальную бумагу. Мол, как там у нас дела с таким-то? Смотрите, дело важное. Считается, что после этого люди в мантии должны все понять и вынести «правильный» приговор.

Как удается такое посредникам и сколько это стоит, тайна за семью печатями. Порой высокие начальники и не подозревают, что куда-то посылали письмо. Зато в курсе дела их небескорыстные помощники. Иногда именитые персоны рассылают гром и молнии на официальном бланке по зову души. Не за взятку. Но сути это не меняет.

Поэтому еще в 2009 году Высший арбитражный суд России ввел новую практику: стал публиковать на своем официальном сайте все подобные письма. — Такого рода обращения часто присылают депутаты всех уровней, губернаторы в поддержку тех или иных дел, — пояснил тогда глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов, который и был инициатором нововведения. — По закону мы должны их все учесть. Но теперь мы публикуем непроцессуальные обращения к суду на нашем сайте в Интернете. Пусть все читают, кто и по какому поводу пришел к нам с просьбами.

Как сообщили вчера «РГ» в Высшем арбитражном суде, после введения такой практики, число подобной корреспонденции в суде резко убавилось. Хотя желающие прислать в суд «требовательные письма» еще есть.

Вчера глава государства отметил опыт высшего арбитража, сказав, что эффект не является сиюминутным, но он уже есть.

— Надо проанализировать работу таких сайтов и распространить практику повсеместно, — сказал Дмитрий Медведев.

Президент предложил обсудить, достаточно ли для разработки таких сайтов приказов председателей судов или придется вносить изменения на законодательном уровне.

Проект обзора ВАС по судебной практике по применению положений ГК о кредитном договоре содержит массу положений, которые банковское сообщество окрестило «шоковыми».

мая 10, 2011

Высший Арбитражный Суд опубликовал проект обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре. Первое обсуждение проекта состоится уже в мае. Обзор содержит массу положений, которые банковское сообщество уже окрестило «шоковыми». О том, почему у банков мог появиться шок, в интервью Право.RU рассказал один из участников подготовки обзора — заместитель руководителя аппарата ВАС Андрей Егоров.

— Банковское сообщество активно выступает против принятия обзора в его нынешнем виде, окрестив его «антибанковским». Готов ли ВАС выслушать замечания банков?

— Конечно, мы собираемся выслушать мнения, оценки этого документа не только от членов Президиума, но и приглашенных заинтересованных лиц, в том числе представителей банковского сообщества.

— Они уже назвали многие положения проекта «шоковыми».

— Речь идет, скорее, о конкретном пункте, касающимся банковских комиссий. О том, что плата за выполнение банком отдельных операций возможна, только если клиенту оказывается самостоятельная услуга. Я, конечно, утрирую, но такой пример: ты каждую неделю лазил в соседский огород за яблоками, и однажды тебя поймали. Конечно, это станет шоком. Мало того, что тебя поймали, так и потребовали возместить ущерб за все прихваченное тобой за три предыдущих года. Да, это шокирует, и нарушитель будет возражать, но, может быть, просто не надо было засматриваться не на свои яблоки?

Но давайте разберемся по существу. Банки извлекали и продолжают извлекать не совсем корректные с точки зрения правовой природы договора займа выгоды, и это факт. В конечном счете, точку в этом споре поставит Президиум, как, например, он уже это сделал с комиссиями по ведению ссудного счета. И такая позиция ВАС тоже поначалу воспринималась как шок. Но законопослушные банки сориентировались и даже стали подавать вынужденный отказ от взимания комиссий за ведение ссудных счетов как жест доброй воли в отношении заемщиков. Да, после тех решений ВАС 2009-го и 2010 года какие-то граждане и организации пошли в банки и стали требовать вернуть уплаченные за 3 года комиссии (в пределах исковой давности). Но это уже к вопросу о яблоках – не надо было выдумать такую нелепую конструкцию изначально. Если мы будем ориентироваться на то, что та или иная позиция ВАС вызовет шок у банков, мы должны будем сохранить единожды выдуманную неправильную конструкцию на тысячелетие вперед, чтобы с ней жили наши дети и внуки. Кредитный договор не нужно усложнять комиссиями, это размывает природу отношений. В итоге можем получить не систему договоров в гражданском праве, а кашу, в которой потом уже нельзя будет разобраться. А спросят ведь потом с юристов, не с кого-нибудь.

Таким образом, все должно быть указано в ставке. Тем более, что при помощи комиссий банки занижают реальную процентную ставку.

Эта проблема актуальна не только для России, но и для других стран. Немцы, например, в 2002 году добавили в свое законодательство норму о том, что в обязательном порядке должна быть указана так называемая эффективная процентная ставка, то есть проценты плюс все сопутствующие комиссии. Явно, что и у них имеется проблема комиссий.

Но мы не собираемся запретить само слово «комиссия». Может быть, какая-то из разновидностей комиссий и имеет право на существование. Например, за поддержание кредитной линии. Если банкам удастся доказать в судах эффективность и экономическую обоснованность такой комиссии, доказать, что это действительно некая плата за  конкретную услугу, то пожалуйста. Но общая презумпция должна быть направлена на отсутствие комиссий. Пока она не опровергнута, не заемщики должны банкам доказывать, что те не имеют права на комиссии на пустом месте, а банк должен доказать, что имеет право вводить комиссию. Ведь мы говорим о классическом институте займа, известном еще с римского права, который подразумевает только одну выплату в виде процентов, точно так же, как купля-продажа подразумевает только цену.

— Вы уже сами сказали о том, что ВАС озвучил некоторые свои радикальные в отношении банков позиции, рассматривая конкретные дела. Почему бы и в дальнейшем не решать проблемы по мере возникновения конкретных дел, зачем нужен обзор?

— Во-первых, наши заемщики почему-то не особо спешат судиться с банками. Это в последние два года активизировался Роспотребнадзор, который стал вступаться за заемщиков, и такие дела дошли до Президиума, что позволило ВАС высказать свою позицию в отношении конкретных проблем.

Многие вещи, которые содержатся в этом обзоре, еще не скоро дойдут до Президиума в виде конкретных дел. Может быть, это случится через семь или через 10 лет. Стоит ли ждать?

Во-вторых, обзор содержит 15 пунктов. Это значит, что мы экономим 15 дел, которые могли бы быть рассмотрены на Президиуме, но не дойдут до него, потому что правильно будут решены в нижестоящих инстанциях. Без обзора всегда существует вероятность того, что 10 кассационных судов установят абсолютно противоположную друг другу практику. Так что обзор хорош тем, что мы имеем возможность обыграть разные аспекты, разные продолжения, если использовать шахматную терминологию. При помощи конкретного дела можно описать только один ход, а при помощи обзора – всю партию. Обзорами практики ВАС устанавливает общие правила игры в комплексе.

— Так Вы согласны с тем, что обзор получился «антибанковским»?

— Если просто сравнивать количество пунктов, то абстрактно можно сказать и так. Но я не исключаю, что по своему качеству один только «пробанковский» пункт о том, что расторжение договора не прекращает начисление процентов, перевесит все остальные.

Конечно, банковское сообщество хотело бы, чтобы в обзоре остались только пункты в его пользу. Но тогда нас следовало бы назвать не судом, а органом лоббирования банковских интересов. То, что банковское сообщество хорошо организовано и умеет громко рассказывать о своих интересах, еще не значит, что надо делать так, как оно хочет.

Давайте спорить по существу, без фантазий о каких-то странных комиссиях. Есть договор займа, правовая природа которого заключается в том, что одно лицо дает деньги другому, а тот возвращает деньги плюс проценты. Зачем изобретать еще что-то? Не будем забывать и про двойные стандарты. Если мы разрешим так делать банкам, как потом запретить тем же самым заниматься продавцам в розничной торговле и т.п? И тогда в один прекрасный день ты приходишь в магазин, а тебе, помимо цены за товар, предлагают отдельно заплатить еще за тележку, за улыбку продавца, за чистые окна, за песню Филиппа Киркорова, которая ненавязчиво играет в торговом зале. Это какой-то правовой апокалипсис, на мой взгляд.

— Какие положения в обзоре Вы можете назвать прорывными?

— Прорывным я бы назвал пункт об аннуитетных платежах. Очень четко нужно провести одну совершенно очевидную идею – предоставление клиента в пользу банка по договору кредита заключается в процентах, которые он уплачивает за пользование деньгами, предоставленными ему банком. Подчеркну – за пользование. Совершенно неправильно полагать, что когда сумма займа возвращается досрочно, и заемщик ей больше не пользуется, то он не может потребовать назад проценты, которые он уже уплатил по договору  за пользование кредитом в будущем. Пользования-то фактического нет, нет каузы, нет основания удержания банком этих процентов. Уплата этих будущих процентов становится чистой санкцией. Это неправильно.

Среди тактических положений я бы выделили пункт о том, что банк должен вернуть заемщикам уплаченные ими ранее необоснованные комиссии. Есть, конечно, иной вариант этого пункта, в котором предлагается считать комиссии притворными платежами, прикрывающими договоренности сторон о плате за кредит. Тогда комиссии заемщику не возвращаются. Но при таком варианте надо понимать, что мы не запретим банкам и дальше вводить комиссии, потому что никак не сможем их призвать к порядку. Я, конечно, не настаиваю на том, что в гражданском праве должно быть наказание, но хотя бы некий стимул действовать понятно и предсказуемо должен присутствовать.

Есть еще ряд тактических положений, вносящих определенность. И, между прочим, многие из них «пробанковские». Например, 7-й пункт о том, что односторонний отказ банка от исполнения обязательств по договору кредитной линии не освобождает заемщика от обязанности по возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом в размере, установленном кредитным договором, и договорной неустойки. Ведь по этому вопросу существовала очень противоречивая судебная практика. В свое время мы говорили, что если договор расторгается, то все обязательства по нему прекращаются, а если что-то одна сторона возвращает другой, то как неосновательное обогащение. Как мне теперь кажется, это была не совсем правильная позиция. Например, германская доктрина по-другому решает этот вопрос. Она говорит, что в случае расторжения договора прекращается не обязательство в целом, а главные обязанности по предоставлению. Расторжение договора приводит к трансформации договорного обязательства, а не к его прекращению. Эта же идея проводится и в 7-м пункте – заемщик по-прежнему должен вернуть полученную сумму займа, сохраняется согласованная процентная ставка, санкции и обеспечение.

Еще один защищающий банки пункт – это положение о том, что невозможно понудить банк к исполнению обязательства, если он решил не выдавать кредит. Мы дали возможность только требовать возмещения убытков.

Далее о тактических пунктах. Возможность снизить «штрафные» проценты по статье 333 ГК. Это очевидный постулат. Понятно, что штрафные проценты были придуманы банками в обход неустойки, потому что ее суды могли снижать. Конечно, со стороны банков наивно ожидать, что суды не раскусят эту примитивную уловку.

— Пункт 3 обзора предлагает правило о том, что при реализации предусмотренного договором кредита права в одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен действовать исходя из принципов разумности и добросовестности. Что это означает?

— Тут все очевидно. Проблема в том, что хотя наш ГК и содержит положение о праве банка в одностороннем порядке изменять обязательство, но о праве определять условия обязательства изначально, при его заключении, кодекс ничего не говорит. Но ведь оба эти момента, как две стороны одной медали. Поэтому разъяснение назрело давно, жаль, что оно не появилось раньше.

Банк должен обосновать изменения условий кредитного договора с точки зрения разумности и обоснованности, сослаться на изменение средней процентной ставки, ставки рефинансирования, иных макроэкономических показателей и пр. Нельзя, например, просто так повысить процентную ставку по договору, имея в виду, что банку надо покрыть какие-то собственные убытки по другим операциям.

— На кого в этом случае ляжет бремя доказывания – на заемщика или кредитора?

— Это уже следующий вопрос, сначала надо добиться того, чтобы этот пункт обзора был принят. Но думаю, что бремя доказывания должно возлагаться на обе стороны независимо от того, как мы решим.

Проблема в том, что в нашем российском процессе судья не чувствует себя так свободно, как в других странах. Там судья сразу может сказать стороне, что ее позиция неубедительна. Та будет пытаться изо всех сил переломить это судейское мнение. У нас же в процессе судья сидит молча, слушает стороны, удаляется в комнату и выходит оттуда порой с совершенно неожиданным для сторон решением. Так что банку не стоит думать, что если заемщик не смог, как показалось банку, доказать неразумность изменения условий договора, то банк автоматом выиграет дело. Это далеко не так. Судебный акт может оказаться обескураживающим. К тому же, чтобы презумпция доказывания перевернулась, заемщику достаточно привести простейшие доказательства своей правоты – например, сказать о том, что процентная ставка по его договору выше, чем среднерыночная.

— Этот обзор опосредованно можно будет применить к правилам кредитования физических лиц?

— Разъяснения, которые делаются в этом обзоре, посвящены классическому кредитному договору. Поэтому, конечно, многие его выводы будут иметь значение и при кредитовании физических лиц. Я знаю, например, что многие суды общей юрисдикции очень часто нашу позицию учитывают, даже порой ссылаются на наши разъяснения, что приятно.

С другой стороны, при обращении в суд общей юрисдикции гражданин не сможет сослаться на позицию ВАС. Мы все-таки находимся в разных ветвях судебной власти с судами общей юрисдикции. Но есть Роспотребнадзор, который привлекает банки к административной ответственности, и такие дела как раз рассматриваются в арбитражных судах. Гражданин может попытаться через Роспотребнадзор добиться того, чтобы банк выполнил его требования. К сожалению, Роспотребнадзор может штрафовать банки только на 10 000 рублей, и я сомневаюсь, что угроза такого штрафа  в каких-то случаях сможет заставить банк что-либо сделать. Хотя, тем не менее, в целом эффект от деятельности Роспотребнадзора в сфере потребительского кредитования, на мой взгляд, значителен. И как гражданин, я могу сказать большое спасибо тем людям, которые этим занимаются, несмотря на прессинг со стороны банковской системы.

Автор: Наталья Шиняева

http://www.pravo.ru/review/face/view/53533/

Президент ввел протоколы по уголовным делам в кассации и надзоре

мая 6, 2011
Российская газетаНаталья Козлова

Сегодня «Российская газета» публикует очень важный документ. Это федеральный закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. Меняются две его статьи — 377-я и 407-я.

Новым документом утверждено ведение протокола судами кассационной и надзорной инстанций. Теперь становится обязательным записывать все, что говорится на заседании в судах именно этих — кассационной и надзорной инстанций.

Для юристов достаточно сказать, что закон вносит изменения в две статьи Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Для всех остальных уместен вопрос: а зачем нужны эти поправки и столь ли важно для простых граждан знать — будут писаться какие-то протоколы или нет?

Как ни странно это звучит, но публикуемые поправки важны в первую очередь именно для нужд самых обыкновенных людей, которые в силу разных причин оказались в суде. Причем по обе стороны скамьи подсудимых. Не важно, о чьих интересах идет речь — о жертве преступления, самом преступнике или близких тех и других.

Известно, что практически все выносимые у нас приговоры по уголовным делам после первой инстанции попадают в вышестоящую. На пересмотр. Кого-то из участников процесса раздражает мягкость вердикта, кого-то, наоборот, его жесткость. В общем, редко кто сразу и безоговорочно соглашается с вынесенным приговором.

Публикуемый сегодня документ вводит обязательность записывать в протокол все, что говорилось в суде высших инстанций при пересмотре решения. Проще говоря, теперь будет «под протокол» полностью фиксироваться весь ход судебного процесса, где обычно кроме судей и адвокатов редко кто бывает.

Разработчики этих поправок уверены: теперь обязательно должно повыситься качество проверки вердикта вышестоящими судебными инстанциями. Практикующие юристы новым поправкам рады. Они говорят, что, во-первых, давно их ждали, а во-вторых, неплохо было бы вести подобные протоколы в вышестоящих судах не только по уголовным делам, но и по гражданским.

Сегодня действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает ведение протокола при рассмотрении уголовных дел в суде только в первой инстанции и в суде апелляционной инстанции.

Ведение протокола судебного заседания при рассмотрении уголовного дела судами кассационной и надзорной инстанций прямо законом не предусмотрено.

А это значит, что после пересмотра дела было без протокола трудно понять, что же происходило в зале суда — серьезное разбирательство или судьи просто «проштамповали» предыдущее решение.

А ведь протокол судебного заседания — это единственный процессуальный документ, который является источником получения информации для всех, кто заинтересован в исходе дела.

И подсудимым, и жертвам, и их защите важны аргументы, которые звучали в процессе. Надо понять, как оценивались судом доказательства при пересмотре дела, как звучали вопросы и аргументы.

Что теперь будет? Закон дополняет частью девятой статью 377 УПК РФ (Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции), а также пунктом 11 статью 407 УПК РФ (Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции).

По дополнению на протокол судебного заседания стороны могут принести замечания, которые рассматриваются председательствующим.

Кроме того, статья 407 УПК РФ дополняется частью 21, по которой председательствующий судья открывает судебное заседание и выясняет у участников судебного разбирательства, имеются ли у них отводы и ходатайства, а после разрешения отводов и ходатайств предоставляет слово докладчику.

Согласно закону, только председательствующий в процессе судья вправе рассматривать замечания сторон на протокол судебного заседания в кассационной и надзорной инстанции.

Нотариус Москвы Агафонова Ирина Викторовна

Московская городская нотариальная палата


Лицензия на право ведения нотариальной деятельности № 000225-77

выдана Главным управлением Министерства юстиции РФ от 31 марта 2003 г.

© 2003-2025 НОТАРИУС АГАФОНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА